Кто по закону является наследником первой очереди и как делится имущество между наследниками

Для многих смерть близкого родственника становится сильным потрясением. Часто к эмоциональным переживаниям добавляются проблемы имущественного характера и возникает вопрос о наследстве после умершего. Решение вопроса осложняется, если умерший родственник не оставил завещания. В такой ситуации после смерти детей наследование имущества осуществляется только по закону.

Правовые нормы о наследовании после умершего сына закреплены в статье 1142 Гражданского кодекса РФ.

Если умерший при жизни не оставил нотариально заверенного завещания, тем самым не определив судьбу своего имущества и не определив круг преемников, то к наследованию в первую очередь призываются следующие родственники:

  • дети;
  • супруга;
  • родители.

Имущество умершего подлежит разделу между преемниками в равных частях. Раздел осуществляется после вычета из общей наследственной массы супружеской доли, которая полагается жене из совместного имущества.

Наследство после смерти сына по завещанию

Лицо, составляя завещание, может по своему усмотрению указать, кому перейдет имущество после его смерти. Собственность можно завещать одному лицу или многим, распределить доли в наследственной массе.

Наследодатель, выражая свою волю, имеет право исключить из списка своих преемников любого наследника. Причину исключения наследника по закону из завещания наследодатель указывать не обязан.

Наследование имущества после умерших детей – это односторонняя сделка. Учитывается только воля и желание завещателя. Родители обладают правом вступить в права наследования или отказаться от имущества. Преемники наследодателя могут написать отказ в пользу другого преемника, или вообще не совершать никакого действия.

Несмотря на имеющееся завещание, есть группа преемников, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе. Обязательными наследниками могут быть:

  1. несовершеннолетние дети умершего;
  2. граждане, находившиеся на иждивении завещателя, и признанные нетрудоспособными;
  3. нетрудоспособные родители, жена и дети наследодателя;

Наследство после смерти сына по закону

Процедура наследования по закону проводится при отсутствии нотариального завещания. Установлен 6 месячный срок для подачи заявления о вступлении в наследство. Течение срока начинается с момента смерти родственника. Заявление подает каждый преемник.

Наследник имеет право отказаться от своей доли в наследственном имуществе с указанием определенного лица или без такового. В первую очередь на наследство претендуют первоочередные преемники, к которым относится жена и дети, а также родители.

Наравне с первоочередными преемниками к наследованию могут быть призваны лица, находящиеся на иждивении завещателя, и проживавшие совместно с ним в течение года.

Имущество наследуется после выделения супруге половины, которая была совместно нажита с наследодателем. После этого наследство делит на равные доли. Доли родителей также будут одинаковыми.

Возможно исключение некоторых наследников из списка преемников, несмотря на их отношение к первоочередным. Это происходит вследствие признания таких преемников недостойными в судебном порядке.

Важно знать, если наследник отказывается от имущества в пользу определенного лица или без такового указания, он не имеет права на выдвижение условий или оговорок.

При отсутствии у умершего родственника детей или жены, все имущество достается родителям. В такой ситуации родители – это единственные первоочередные преемники.

Куда обращаться за наследством после смерти сына?

Если умер родственник для оформления и вступления в наследство необходимо обратиться в нотариальную контору. Заявления о вступлении в наследство принимает и регистрирует нотариус. Обращаться следует в ту нотариальную контору, где открыто наследственное дело.

Как найти нотариуса, занимающегося делом о наследстве умершего родственника? Наследственное дело ведется по месту открытия наследства. Место открытия наследства означает:

  • последнее место жительства умершего;
  • место нахождения наследственного имущества, если неизвестно место проживания наследодателя, или оно находится в другой стране. В таком случае наследство будет открыто на территории Российской Федерации в месте, где находится собственность умершего.

Мало определиться с местом открытия наследства, поскольку в пределах одного города или района есть несколько нотариусов. В таких случаях наследственные дела распределяются между разными нотариусами по начальным буквам фамилий наследодателей.

На сайте нотариальной конторы каждого субъекта Российской Федерации есть список нотариусов с указанием контактных данных. Можно просто позвонить в нотариальную контору в городе и узнать, какой нотариус будет заниматься наследственным делом.

Определившись к какому нотариусу обращаться, необходимо написать заявление о вступлении в наследство. С этим вопросом проблем возникнуть не должно, так как все бланки имеются в нотариальной конторе.

Для подтверждения своих наследственных прав, помимо заявления, понадобится предъявление:

  1. Паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя;
  2. Свидетельства о смерти родственника;
  3. Документов, свидетельствующих о родстве с наследодателем (свидетельство о браке, о рождении);
  4. Справка из жилищно-эксплуатационной конторы о составе семьи и лицах, зарегистрированных на жилищной площади совместно с наследодателем.

Если личное посещение нотариуса проблематично, можно отправить заявление через доверенное лицо (представителя) или по почте. Однако подпись на заявлении в этих случаях необходимо нотариально удостоверить, а доверенному лицу нужно оформить нотариальную доверенность с обязательным указанием его полномочий на совершение указанного действия.

У нотариуса преемники узнают о наличии или отсутствии завещания. Следует знать, что завещание может быть открытым или закрытым. С открытым завещанием можно ознакомиться, если умерший является родственником преемнику. При закрытом завещании ознакомиться с его содержанием можно при соблюдении определенных условий, а именно в присутствии всех лиц, которых умерший определил.

Фактическое принятие наследства

Многие знают, что существует такое понятие, как фактическое вступление в наследство, по-другому – принятие. Этот термин означает совершение преемником определенных действий, которые законодательно равняются подаче заявления о вступлении в наследство. Такие действия будут расценены законными, если наследник имел право на имущество по завещанию или по закону.

Действия, которые могут быть приняты, как фактическое принятие наследства:

  1. Осуществление фактического владения или управления собственностью умершего, которое включено в наследственное имущество;
  2. Принятие обеспечительных мер по сохранности наследственного имущества. Например, преемник устанавливает сигнализацию, имеющую цель охраны жилого дома. Или подал судебный иск для истребования собственности умершего из незаконного владения или пользования;
  3. Несение расходов из личных денежных средств для поддержания имущества в хорошем состоянии, его содержании: оплата коммунальных и налоговых квитанций, осуществление ремонта на собственные деньги;
  4. Оплата по долговым обязательствам умершего или получение денежных средств о других лиц, причитавшихся наследодателю при жизни.

Если не доказано другое, в случае фактического вступления в наследство, то есть совершения перечисленных действий, преемник считается принявшим наследственное имущество.

Срок вступления в наследство после кончины сына

Преемники должны принять имущество наследодателя в течение определённого срока – шесть месяцев. Срок начинает течь с даты смерти родственника. Именно с этой даты открывается наследство. В этот период все преемники должны заявить о себе посредством подачи заявления нотариусу.

Сложностей не возникает, если дата смерти наследодателя и дата, стоящая в свидетельстве о смерти – это одно и тоже число. Бывает, что факт смерти может быть установлен только судом. В таком случае срок для принятия наследства исчисляется со дня вступления решения суда в законную силу.

Если преемники не могут принять наследство по различным причинам, имущество умершего переходит к иным наследникам.

Кристина Андрела

И даже в просвещенном 21 столетии практика написания завещания на имущество все еще мало распространена в России. Унаследование преимущественно происходит по закону. Статьями Гражданского кодекса устанавливаются наследники первой очереди без завещания - по факту близкого родства.

Именно четкое знание основных принципов наследования без завещания - это правовая необходимость для каждого российского гражданина. Умение применять нормы и правила законодательства в сфере - основа правопорядка.

Право на получение имущественного наследства, дарованное законом, имеют граждане, представляющие собой претендентов первой очереди. Статьи Гражданского кодекса РФ защищают как супругов усопшего, так и кровных родственников.

При этом супругом признается муж либо жена, состоящие в официальном браке. «Гражданская половинка» будет считаться наследником по принципу завещания. Или же может рассматриваться в качестве признанного судом иждивенца завещателя. Им факт проживания с усопшим будет необходимо доказывать в судебном порядке.

Родители также законодательно признаются наследниками после смерти ребенка. При этом абсолютно не важно, состоят ли они в браке на момент смерти наследодателя или находятся в официальном разводе.

Если собственник жилья был усыновлен, то его приемные родители имеют те же права, что и биологические родители. Наследование приватизированной квартиры без завещания невозможно людьми, когда-то по суду лишенных родительских прав.

Если же одному из наследников, в силу обстоятельств, причитается большая часть имущества, он обязательно должен возместить денежную разницу в стоимости иным равноправным наследникам.

Предмет имущественного наследования

Без составления списочного перечня наследства невозможно соблюсти узаконенные правила наследования. Это понятие четко прописано в законодательстве РФ.

К составу наследства, передаваемого от усопшего к его наследникам – первой, второй и последующих очередей – относят имущество, принадлежащее родственнику на момент констатации его смерти. Оно представляется:

  • вещами;
  • денежными средствами;
  • ценными документами;
  • имущественными правами;
  • иными обязанностями.

Иначе говоря, наследственный предмет – это все, что принято понимать в обществе под собственностью человека, которую он имеет право передать другому лицу в качестве наследства.

Рекомендуется учесть, что первые три вышеперечисленных понятия, безусловно, признаются полноправным наследством усопшего, тогда как два последних пункта могут иметь исключения и не признаваться прямым наследством.

Ведь в состав передаваемого по наследству имущества будет включаться только та часть, что не была в прямой взаимосвязи с усопшим.

Сроки исполнения

Многие граждане, столкнувшись с процедурой необходимости принятия наследства впервые, не знают прописанных в законах сроков, порядка наследования, опасаются не успеть предъявить нотариусу требуемые документы.

Кто-то чуть ли не наследующий день после проведения похорон собирается обращаться в нотариальное учреждение. Другие же думают, что сроки завещательного документа не ограничены, и предъявить претензии на наследство допускается в любой момент.

В гражданском законодательстве четко прописаны все необходимые действия для вступления в наследство без завещания.

Так, супруга после смерти мужа или иные наследники, могут подать письменное заявление о претензиях на наследство не позднее 6 месяцев после признанной законом даты начала наследственного дела. Этой датой признается следующие сутки после констатации факта смерти завещателя.

Случается и так, что факт смерти завещателя является предполагаемым. При этом 6 месяцев отсчитывается от даты, когда вступило в силу судебное решение. Именно в этом документе наследодатель признается официально умершим. Отсчитывать дату необходимо спустя 30 суток после оглашения судебного решения.

Если законное право претендовать на квартиру возникло у наследника 2-й очереди после отказа кого-то от имущества, то принять его можно не позже 6 месяцев. Бывает, что к нотариусу по вопросу вступления в наследство вообще никто из граждан не обратился. При этом наследственные сроки продлеваются еще на 90 суток.

Реже приходится сталкиваться с ситуацией, когда приватизированная квартира после смерти владельца или иное имущество будут должны достаться еще не родившемуся малышу.

В представленной ситуации вступление в наследство будет отложено до момента наступления родоразрешения. После чего вся оставшаяся процедура осуществляется в вышеописанном порядке.

Существует возможность досрочного вступления в наследство. Для этого будет необходимо предъявить в судебном порядке неопровержимые документальные доказательства факта отсутствия иных претендентов.

Если же в срок 6 месяцев ни один из претендентов претензий на имущество не предъявил, оформляется его законное отчуждение в пользу государства.

Какие необходимо предъявить документы

Без наличия завещательного распоряжения усопшего предусматривает обязательное наличие перечня документов. В список включены бумаги, которые должны:

  • юридически подтверждать права собственности усопшего на принадлежащее ему движимое, а также недвижимое имущество, к примеру, что квартира не должна будет приватизироваться;
  • подтверждать претензии претендента на получение наследства;
  • фиксировать факт смерти завещателя.

Перечень документов, которые обязательно необходимо предъявить в нотариальное учреждение, напрямую зависит от формы собственности, включенной в наследство усопшего. Сама процедура вступления в наследство проходит под обязательным контролем, а также руководством нотариуса.

Для претендентов женского пола может потребоваться свидетельство о вступлении ими в брак. Если же усопший был вдовцом, то нотариусу может потребоваться копия свидетельства о смерти его супруги. Если какого-либо документа на руках не имеется, его дубликат можно получить в филиале ЗАГСа.

Принятие имущественного наследства

Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя.

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда:

    наследодатель не оставил завещания или его завещание признано недействительным.

    завещание касается только части имущества либо завещание признано частично недействительным.

Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону;

если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства.

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон делит на восемь групп, на восемь очередей. Наследники каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Так, например, если после смерти наследодателя останутся его жена и ребенок , то половина имущества достанется жене, а половина - ребенку.

1. К наследникам первой очереди относятся наиболее близкие родственники:

дети наследодателя: рожденные в зарегистрированном браке; рожденные вне брака при наследовании после матери; рожденные вне брака при наследовании после отца, если отцовство установлено в законном порядке; усыновленные дети. Наследниками первой очереди также являются дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Не обладают правом наследования родные дети, усыновленные другим лицом, кроме случаев, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства;

супруг наследодателя. Бывший супруг права на наследство не имеет;

родители умершего, из которых мать наследует всегда, а отец - если состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в законном порядке;

внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т.е. призываются к наследованию за своих родителей, которых ко времени открытия наследства нет в живых, и как бы представляют в наследственном правопреемстве.

В этом случае наследуется доля умершего родителя в том размере, в котором он получил бы ее, если бы был жив, и потом уже эта доля делится между наследниками по праву представления.

2. Если нет наследников первой очереди , наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Важно отметить, что братья и сестры должны иметь кровное родство, т.е. у них должен быть хотя бы один общий родитель. Поэтому не являются наследниками по закону сводные (не имеющие общих родителей) братья и сестры.

3. Если нет наследников первой и второй очереди , наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Состав последующих трех очередей определяется степенью родства наследников с умершим. Так, в четвертую, пятую и шестую очередь входят, соответственно, родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, например, двоюродного внука от наследодателя отделяют рождение родителя, брата, племянника и самого двоюродного внука наследодателя.

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя.

4. В качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

5. В качестве наследников шестой очереди призываются родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

6. Если нет наследников предшествующих очередей , к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследование по праву представления

К числу наследников по закону относятся и наследники, призываемые к наследству по праву представления. Данную категорию следует отличать от наследственной трансмиссии и от признания к наследованию подназначенного наследника:

› при наследственной трансмиссии (переходе права на принятие наследства) наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять наследство, а при наследовании по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, т. е. до открытия наследства;

› подназначенный наследник назначается наследодателем на случай, если основной назначенный наследник умирает до открытия наследства или отказывается от наследства после его открытия, а право представления предполагает возможность занятия при наследовании места, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства.

Призвание к наследованию наследников по праву представления происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных условий и характеризуется определенным своеобразием. Так, при наследовании в порядке представления доля наследства, причитающаяся прямому наследнику, делится между наследниками по представлению поровну.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к соответствующим потомкам:

› наследникам второй очереди по праву представления наследуют племянники и племянницы наследодателя – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя;

› наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры – дети дядей и тетей наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, т. е. наследников восьмой очереди. Выделяют две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:

1) нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), и лица, находящиеся в отношениях свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах;

2) нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.

Для наследования нетрудоспособные иждивенцы первой группы должны представить доказательства, подтверждающие: а) их право наследования в одной из очередей; б) нахождение на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года); в) нетрудоспособность. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т. п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами.

Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени.

Нетрудоспособными являются:

1) лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть меньшим). Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, поскольку право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии;

2) инвалиды I, II, III группы, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды I и II группы считаются полностью нетрудоспособными. Инвалиды III группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц;

3) лица, не достигшие 16 лет, а также учащиеся в возрасте до 18 лет, студенты и аспиранты в возрасте до 23 лет.

Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами. В частности паспорт, свидетельство о рождении подтверждают нетрудоспособность гражданина по возрасту. Если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения. Для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной экспертизы.

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет: главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила.

Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года, или хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя.

Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой, независимо от того, являются ли они наследниками одной очереди либо разных.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют наравне с наследниками той очереди, к которой они относятся. Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследование должны доказать не только факт нетрудоспособности, но и факт нахождения на иждивении наследодателя не менее года и совместного проживания с наследодателем.

При отсутствии перечисленных в ГК наследников по закону иждивенцы второй группы приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди. Однако такие наследники могут быть субъектами наследственного права только в случае наследования по закону, поскольку при наследовании по завещанию эти лица могут быть исключены из числа наследников самим наследодателем.

Наследование пережившим супругом. Наследование в случае усыновления

Наследование пережившим супругом. В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. Таким образом, после смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включенотолько имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами ГК и СК.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов),относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Общим имуществом супругов считаются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (п. 2 ст. 34 СК).

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества одного супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.).

В силу ст. 256 ГК, ст. 36 СК не является совместной собственностью супругов имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, или в порядке наследования, или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов). Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Супруги имеют равные права к общему имуществу независимо от способа участия в формировании совместной собственности. Имущество супругов существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из супругов подлежит разделу в равных долях, так как в этом случае существование совместной собственности прекращается.

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 39 СК).

Законодательство признает право супругов устанавливать по соглашению иной режим имущества, нажитого ими во время брака. Раздел общего имущества супругов может быть произведен в период брака по их соглашению либо по решению суда – на основании требования любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность (ст. 38 СК). Раздел общего имущества между супругами может быть осуществлен после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК).

По общему правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое конкретно имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

Необходимо учесть, что вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Не учитываются при разделе общего имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей (ст. 38 СК РФ).

При разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК).

К данным отношениям применимы также нормы ГК РФ о совместной и долевой собственности.

Таким образом, наследованию подлежит только личное имущество умершего супруга, а также его доля в общем имуществе супругов, совместно нажитом в браке. В случае состоявшегося раздела имущества по наследству передается та часть имущества, права на которую сохранены за наследодателем, а также имущество, которое супруги нажили после раздела ранее нажитого. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.

В случае раздела общего имущества после смерти одного из супругов наследники могут требовать определения имущества, составляющего долю наследодателя. После определения и в случае необходимости выдела доли умершего супруга из общего имущества наследование всей образовавшейся наследственной массы происходит по общим правилам, установленным в части третьей ГК. При этом переживший супруг имеет такие же права наследования в отношении имущества умершего супруга, и в частности его доли в общем имуществе супругов, как и все иные наследники, призываемые к наследованию по завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по закону.

По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к наследованию.

Наследование в случае усыновления. Статья 1147 ГК приравнивает к кровным родственникам (родственникам по происхождению) усыновленного и его потомство, с одной стороны, и усыновителя и его родственников – с другой. В соответствии с п. 2 указанной статьи усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за некоторым исключением. Так, согласно п. 3 данной статьи в случае, когда в соответствии с СК усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

По решению суда правовые связи усыновленного и кровных родственников могут быть сохранены в следующих случаях.

1. При усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как имущественные, так и неимущественные) могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина.

2. В случаях смерти родителей (или одного из них) по просьбе бабушки или дедушки ребенка могут быть сохранены отношения (как имущественные, так и неимущественные) по отношению к родственнику умершего родителя. При этом не требуется согласия усыновителя, поскольку суд должен руководствоваться интересами ребенка.

В этих ситуациях усыновленный будет наследовать как после кровных родственников, сохранивших с ним правовые связи, так и после усыновителей, а после смерти усыновленного соответственно наследовать будут как усыновители, так и кровные родственники.

Доли наследников

В ГК неоднократно подчеркивается, что имущество по наследству переходит к наследникам в равных долях. На самом деле наследственные доли не всегда равны. Так, переживший супруг имеет право на половину доли в совместно нажитом имуществе и наследует наравне с другими наследниками во второй половине, так что у супруга доля обычно больше. Внуки и племянники, наследующие по праву представления (ст. 1146 ГК), получают долю своего отца или матери, умерших до открытия наследства, поэтому, если их более одного, они получают соответственную долю своего родителя, поделенную по числу внуков или племянников.

Неодинаковы доли и при наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК). Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер спустя некоторое время после открытия наследства, но до истечения срока, установленного для принятия наследства, не успев принять наследство или отказаться от него, неосуществленное им право перейдет к его наследникам. Например, после смерти Иванова его сын Петр умер спустя четыре месяца после смерти отца, не успев принять свою долю наследства. Эта доля перейдет не к другим наследникам Иванова, а к наследникам Петра, которых может быть несколько, и их доли не будут равными с остальными наследниками. Это объясняется тем, что при наследственной трансмиссии имеют место два наследования: сначала после Иванова, а потом после Петра.

Таким образом, в части третьей ГК предусматриваются:

1) равные доли (ст. 1141 ГК);

2) обязательные доли необходимых наследников (ст. 1149 ГК);

3) доли наследников в завещанном имуществе (ст. 1122 ГК);

4) доля пережившего супруга (ст. 1150 ГК);

5) доля при наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК);

6) приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК).

7) наконец, доли могут быть определены самими наследниками (ст. 1165 ГК).

При таком разнообразии наследственных долей нельзя утверждать, что они являются равными.

Наследование выморочного имущества

Выморочным считается имущество, которое остается, если отсутствуют наследники как по закону, так и но завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте РФ - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта РФ. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Учитывая, что в нашей стране практика написания завещания не столь распространена, имущество большей частью переходит родственникам по закону. Поэтому им важно знать, на что и в каком случае каждый из них может претендовать. В нашей статье мы подробно рассмотрим, кто относится к наследникам первых двух очередей, и каковы особенности принятия ими наследства.







○ Наследники 1 и 2 очереди: кто они по закону?

Наследники первых двух очередей - это граждане, которые могут претендовать на имущество усопшего в первую очередь.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.
(п.1 ст. 1141 ГК РФ).

Это члены семьи, признанные ближайшими родственниками наследодателя по закону. Их право на имущество не может быть оспорено другими наследниками.

○ Кто является очередным наследником?

Закон предусматривает 7 очередей родственников, которые могут претендовать на имущество покойного. При этом наследственная масса распределяется между ними в равной доле.

Очередной наследник – это получатель имущества, к которому перешло такое право после того, как все наследники из предыдущей линии отказались от собственности либо их просто нет.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
(п.1 ст. 1141 ГК РФ).

○ Наследники первой очереди.

Если завещание отсутствует, на имущество наследодателя, в первую очередь, претендуют ближайшие родственники. Рассмотрим, кто к ним относится.

Дети наследодателя.

Они относятся к ближайшим родственникам покойного. При этом закон уравнивает их права. Это значит, что на имущество могут претендовать все дети наследодателя, даже если родители в разводе либо лишены родительских прав. Внебрачные дети могут заявить о своих правах только на основании генетической экспертизы, подтверждающей родство. Пасынки и падчерицы включаются в первую линию в том случае, если были усыновлены (удочерены) официально.

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.
(ст. 1166 ГК РФ).

Супруг наследодателя.

Муж или жена входит в первую линию наследования только в случае официального заключения брака. Гражданский брак или сожительство не является основанием для предъявления прав на имущество. Также супруг не может претендовать на наследство при наличии официального развода.

Родители наследодателя.

Мать и отец также относятся к ближайшим родственникам, которые могут претендовать на наследство. К таковым относятся как биологические родители, так и усыновители. Единственное препятствие для включения в первую линию наследников – лишение родительских прав.

Как делится имущество между первоочередными наследниками?

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.
(п.2 ст. 1141 ГК РФ).

В согласии с настоящим законом, имущество делится поровну между всеми детьми покойного, его женой (мужем) и родителями.

При этом следует учитывать наличие супружеской и обязательной доли. В первом случае речь идет о том, что супруги, находящиеся в официальном браке, имеют равные права на совместно нажитое имущество. Таким образом, собственностью наследодателя является ровно половина всего, что было приобретено после свадьбы и только эта доля распределяется между наследниками.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.
(ст. 1150 ГК РФ).

Также следует учитывать наличие обязательной доли наследства при составлении завещания. Она предполагает, что независимо от воли усопшего, на часть имущества могут претендовать его несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители и супруг, а также иждивенцы, находившиеся на его содержании более года (п.1 ст. 1149 ГК РФ).

○ Наследники второй очереди.

Сюда относятся родственники, которые получают право на имущество в том случае, если наследники первой линии в силу обстоятельств не могут вступить в права (написали отказ, признаны недостойными либо просто отсутствуют). Рассмотрим, кто относится к данной категории.

Братья и сестры.

Эти родственники относятся ко второй очереди потому, что для предъявления прав на наследство, им необходимо доказать свое родство с умершим. Делается это путем предоставления соответствующих документов.

На имущество могут претендовать полнородные и неполнородные братья и сестры. В первом случае речь идет об общих родителях, во втором – общим является только отец или мать. Неполнородные братья/сестры, в свою очередь, делятся на:

  • Единокровные, когда общим является отец.
  • Единоутробные, когда общей является мать.

Сводные братья и сестры не включаются в данную линию, так как у них нет кровного родства с наследодателем.

Бабушки и дедушки по каждой стороне.

Эти родственники являются кровными, а степень их родства считается не такой дальней. Поэтому бабушки дедушки, независимо от того, чьими родителями они являются (матери или отца) могут получить часть имущества, как наследники второй линии. В данном случае также речь идет о родных, приемные бабушка/дедушка в данную категорию не входят.

Наследование по праву представления.

Если кто-нибудь из наследников первой или второй линии умер до вскрытия завещания или истечения 6-месячного срока с момента смерти наследодателя, его часть имущества переходит детям (п.1 ст. 1146 ГК РФ).

Это значит, что внуки и племянники умершего могут быть включены в первые две линии наследников в случае смерти родителя. При этом им переходит часть той доли, которую должен был получить наследник. Например, если сестре наследодателя переходит 0,5 собственности, то ее двое детей по праву представления получат только по 0,25 имущества.



Понравилась статья? Поделиться с друзьями: